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企业财务纠纷(发生财务纠纷你该怎么处理)

2022-11-08 能源信息网 【 字体:

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2021年4月20日,北京市第三中级人民法院召开“专业审判押运公司发展司法延伸助力营商环境”新闻发布会

会议《公司类纠纷审判白皮书》针对诉讼中常见的问题,梳理了20个公司纠纷典型案例。以下内容摘自记者会记录。

案例列表

(1)公司的设立、公司资本及股东出资情况

【案例1】未签订股权代持协议时,需要综合考虑是否有股权代持的共识,是否实际行使了股东权利,以及其他股东对此是否知情。

【案例二】股东不能证明其验资后将出资转入公司账户的行为有正当理由的,视为抽逃出资。

【案例三】某投资人诉请返还出资。各方均表示有增资意向,认股人已完成增资义务但未取得股东资格的,应当判决支持其诉求。

【案例四】公司债权人请求未履行出资义务或者未完全履行出资义务的股东在其未出资本息范围内对公司债务未清偿部分承担补充赔偿责任的,应予支持。

【案例五】以公司为被执行人,人民法院用尽执行措施,无财产可供执行,有破产原因但不申请破产的情况。如果股东认缴的出资在期限届满前就应该加速。

(二)公司运营和公司治理

【案例6】与“明星价值”、“人力资本”等无形资产相关的投资决议有效性审查

【案例7】虽然签名是伪造的,但能够证明是股东真实意思表示的决议并不无效。

【案例八】未正确履行督促程序,违反法定程序作出的退市决议不成立。

【案例九】原则上不支持股东要求查阅原始会计凭证。

【案例10】出资瑕疵股东享有知情权,继任股东也享有加入公司前的知情权。

(三)公司股权转让和对外担保

[案例11]私募基金投资协议中反稀释等特殊条款效力的司法认定

【案例十二】解除股权转让协议的权利应当在合理期限内行使。

【案例13】投资人享有固定收益,不参与公司经营,债权实现时,零对价回购应是股权转让的担保而非股权转让。

【案例14】上市公司对外担保不适用无决议担保的例外。

(四)股东、董事和高级管理人员的责任

【案例十五】董事的行为不直接损害股东利益的,不认定为损害股东利益。

【案例十六】公司高级管理人员违反竞业限制义务的责任认定

【案例十七】认定公司高级管理人员违反忠实义务和勤勉义务,主观上有重大过失。

(五)公司的解散和清算

【案例18】清算责任的诉讼时效从债权人知道或者应当知道公司不能清算时起算。

[案例19]股东无视公司人格过度控制公司的认定标准

【案例20】在未穷尽救济手段的情况下,在股东之间发生冲突的初始阶段提起解散公司的诉讼,不予支持。

(1)公司的设立、公司资本及股东出资情况

【案例1】在未签订股权代持协议的情况下,应综合考虑隐名股东的资格,如股权代持协议是否存在、股东权利是否实际行使、其他股东是否知情等。——冯某1诉某乳业公司等股东资格确认纠纷案。

【裁判观点】股东资格的确认是基础

隐名股东与突出股东之间的股东资格认定是公司内部关系,不涉及公司债权人等外部关系。如果要求隐名股东确认其股东资格,应当具备必备要件。一方面,如果隐名股东与显名股东之间存在合法有效的股权代持协议,隐名股东实际行使权利,公司及公司其他股东对此有所知悉且未提出异议的,应当确认隐名股东的股东资格;另一方面,如果隐名股东与显要股东之间没有股权代持协议,则应综合考虑显要股东股权收购的方式和对价、隐名股东是否实际行使股东权利、公司及公司其他股东是否知晓股权代持等因素,综合判断隐名股东与显要股东是否约定股权代持。然后认定股东资格。

【案例二】:股东不能证明其验资后将出资款转入公司账户的行为有正当理由的,应认定为某企业发展咨询公司诉刘出资纠纷案。

【裁判观点】股东出资是有限责任公司设立的法定必经程序。股东出资构成公司注册资本,是有限责任公司开展生产经营活动和对外承担责任的基础。实践中,股东在公司设立和生产经营活动中,为逃避法律和法律责任,存在虚假出资、抽逃出资、转移财产等违法行为。这违背了资本维持原则,增加了公司债权实现的风险。同时,股东抽逃出资后仍保留股份和股权,使公司“空洞化”,将严重影响公司的正常经营,直接侵害公司自身和其他无过错股东的合法权益。

055-79000第十二条列举了抽逃出资的具体形式,还规定了“其他情形”的一般条款。实践中,股东将出资转入公司账户验资后再转出的行为,是典型的侵蚀公司资本的行为。本条从抽逃出资的形式要件中删除“将出资转入公司账户进行验资的行为”,是因为《公司法司法解释三》验资规定,为了维护法律的形式统一性。实践中,公司成立后,股东将出资款转入公司账户验资后又未经法定程序转出,损害公司利益的,可以依据《公司法司法解释三》第十二条第(四)项的规定认定股东抽逃出资。

至于举证责任的分配,谁主张谁举证是基本原则,但在特殊情况下,要考虑个别程序的公正性、当事人举证的条件和能力。在抽逃出资的具体情况下,股东对公司的控制程度可以作为考虑因素之一。在股东控制公司的情况下,股东更具有优势的举证能力,应当对股东与公司之间的资金往来以及股东从公司转出出资的合理性承担举证责任。股东不能证明其转让出资行为正当的,应当认定为抽逃出资。

【案例三】出资人诉请返还出资。各方均已表示增资意向,认股人已完成增资义务但未取得股东资格的,判决支持投资人对3354安投资企业诉某矿业公司、李某1等新增出资认股纠纷的诉求。

[裁判的观点

首先,从意思表示的构成要件分析,需要股东与认股人之间、认股人与公司之间形成一致的意思表示。一般来说,有效的股东会决议和增资协议可以直接作为证明意思表示一致的证据。在没有股东会决议,但认股人已实际参与公司,享有并行使股东权利,其他股东未提出异议的情况下,也应认为股东之间已形成共识。

其次,从客体要件分析,认股人的出资必须构成公司的注册资本。股权的客体是体现在公司注册资本中的出资份额。作为投资者,如果你想成为股东,你必须将你的实收资本或认缴资本转换为公司的注册资本。否则,如果投资人的出资没有体现在公司的注册资本中,那么该出资所对应的股权客体就没有被创设,相应的股权就不能存在。公司增资实质上是认股人向公司投资,增加公司注册资本。但股东会决议和增资协议本身并不能导致注册资本的增加。公司根据增资协议办理增资工商变更登记手续后,方可完成注册资本的增加,认股人的出资可相应转为公司资本。在公司增资的情况下,股东的资格要从以上两个方面来分析。

【案例四】公司债权人请求未履行或者未完全履行出资义务的股东在其未出资本息范围内对公司债务未清偿部分承担补充赔偿责任的,应当支持3354号创业投资企业诉某投资基金公司、钱某、某房地产公司等借款合同纠纷案。

【裁判意见】《公司法》第十三条第二款规定,公司债权人请求未履行或者未完全履行出资义务的股东对公司债务在未清偿本息范围内不能清偿的部分承担补充赔偿责任的,人民法院应予支持;未履行或者未完全履行出资义务的股东已经承担上述责任,其他债权人提出同样请求的,人民法院不予支持。根据上述规定,股东不履行或不完全履行出资义务,违反了公司资本保全原则,对债权人利益构成极大威胁。股东不履行或者不完全履行出资义务时,债权人有权要求股东对公司债务在本金和利息未落实的范围内不能清偿的部分承担补充赔偿责任。这种补充责任制度的核心内容是赋予公司债权人对未履行出资义务的股东的直接请求权。其法理基础在于债权人的代位权,但在制度细节(如成立要件、行使方式等)上有其特殊性。),而且很难完全照搬民法中的总则。

作为一种补充责任,出资不实股东的赔偿责任具有以下特征:1 .就责任的成因而言,债权债务关系原本发生在公司与债权人之间,不涉及股东的责任。只有当公司无力清偿债务时,为了保护债权人的利益,未出资的股东才会承担责任;2。责任互补,从责任的先后顺序来说,公司是真正的债务人,排在第一位,而未出资的股东处于补充地位。这意味着,只有当公司不能清偿债务时,债权人才能向未出资的股东主张赔偿。3。责任的限制,未出资股东对全体债权人承担的赔偿责任范围只能限定在股东不履行出资义务的范围内。从解释论的角度看,未出资股东只对债权人承担补充赔偿责任,享有诉前抗辩权。公司的债权人必须先对公司提起诉讼或仲裁,在公司无财产可供执行的情况下才能主张权利。但在实践中,债权人提起诉讼清偿公司债务时,大多直接以未出资股东和公司为共同被告。这不仅有利于保护债权利益,也有利于节约诉讼成本,避免矛盾裁决的发生。关于未出资股东认为债务人处于正常经营状态,具有足够的偿债能力的抗辩意见,应当认为债务人的实际偿债能力是判决的执行问题。根据补充责任的性质,在责任认定阶段不能作为抗辩成立。

【案例五】以公司为被执行人,人民法院用尽执行措施,无财产可供执行,有破产原因但不申请破产的情形。如股东未到期认缴出资应提前到期,3354郭诉李、冯、某科技公司执行异议之诉。

【裁判观点】在注册资本认缴制度下,法律明文规定了股东出资加速到期的两种情形,包括《公司法司法解释三》第三十五条规定的公司破产和《公司法》第二十二条第一款规定的公司解散时的强制清算。此外,发生生效判决,公司债权人申请执行,公司用尽执行措施后无财产可供执行,有破产原因,但未申请破产的,结果与《公司法司法解释三》第二条规定的公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的情形完全相同。因此,在这种情况下,股东可以根据《企业破产法》的第三十五条在出资期限之前进行出资。

但在这种情况下,考虑到公司单个债权人利益与整体债权人利益的平衡,毕竟不是“破产程序”,所以倾向于单个债权人,即到期加速财产归公司所有的债权人。但这并不妨碍其他债权人申请破产,也不妨碍公司自己申请破产。一旦破产,未达到出资期限的股东应将其出资加速到期,并将其纳入债务人财产,以实现对所有债权人的公平清偿。

在这种情况下,如果有生效判决,公司债权人申请强制执行,如果公司已经用尽强制执行措施,没有可供强制执行的财产,但有破产原因,而不申请破产,结果与《公司法司法解释二》第二条规定的公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力完全相同。因此,在这种情况下,根据《企业破产法》第三十五条的规定,股东在到期日前认缴的出资将被加速。055-79000对此有过规定:“在注册资本认缴制下,股东依法享有期限利益。在地面上

【案例6】“明星价值”、“人力资本”等无形资产投资决议效力审查——李与某影视公司决议效力纠纷案

【裁判观点】有限责任公司经全体股东一致同意,可以排除“同股同权”的适用,也可以约定一个股东的部分出资以资本公积金形式体现,不计入公司法定资本。055-79000并没有对有限责任公司股权对应股东出资比例的强制性规定,也没有明确规定“同股同价”。“同股同权”原则主要表现为:1 .同股同价;2。相同的股份对应相同的表决权;3。相同的股份应对应相同的自益权;4。每股的投票权和收益应该是对应的。《企业破产法》第三十四条是《企业破产法》关于有限责任公司股东的分红权和优先购买权的规定,明确了有限责任公司股东的分红权和优先购买权可以基于“同股同权”的原则,除“全体股东同意”外,充分尊重全体股东的意思自治;同样,在《企业破产法》没有明确规定有限责任公司“同股同价”的前提下,全体股东对出资安排的约定并不违反《九民会议纪要》的强制性规定,也不违反《公司法》充分尊重有限责任公司全体股东自主权的立法意图。

055-79000对有限责任公司的资本公积金没有直接规定,也没有强制规定所有股东对公司的投资必须计入公司资本。97《企业会计制度》中有规定,实缴出资超过注册资本份额的,应当计入资本公积。在有限公司中,资本公积金主要表现为公司按股票面值发行股票时获得的溢价,而在有限公司中,则对应于出资人的出资额与注册资本的差额。公司全体股东可以同意将股东超过认缴资本的出资列入资本公积金。同时,全体股东基于其在股东间合作协议中约定的“明星价值”、“人力资本”、“劳动投入”、“技术支持”等无形资产,约定部分股东的权利和义务。在无形资产的相关权利和义务不是公司法定资本的情况下,股东之间的无形资产投资无论是否可以转让,也无论是否已经以无形资产评估,都是不必要的。

【案例7】虽然签名是伪造的,但能够证明是股东真实意思表示的决议不成立。——薛某诉某文化发展公司决议效力确认纠纷案。

【裁判意见】虽然决议的签名是伪造的,但是经股东追认或者股东知道并同意的股东会决议并不无效。股东大会本质上是公司权力机构股东大会作出的公司意志的表示,是一种团体法律行为。公司意志的表达通常是通过股东在决议上签名来实现的。但行为人伪造他人签名的书面文件形成决议,足以导致决议不能形成意思表示或者没有意思表示,因而缺乏成立要件。但股东会决议之所以不成立,是因为股东会决议不是公司股东的真实意思表示,非签名也不是股东本人签名,即股东在决议上签名只是形成决议意思表示的一种方式,伪造的签名或非签名并不当然导致决议无效。如果股东的事后追认或股东知道并同意的股东大会决议是根据集团的意愿作出的,在

【裁判观点】股东除名决议效力的认定应从是否严重违反出资义务、是否履行了催告程序、决议程序是否合法等方面进行判断。055-79000第十七条第一款规定:有限责任公司股东不履行出资义务或者抽逃全部出资,公司催告其缴纳或者返还后,在合理期限内仍不缴纳或者返还其出资的。公司将通过股东会决议解除股东资格,其请求确认解除无效,人民法院不予支持。

该条规定了有限公司退市的三个适用条件和程序。第一,只适用于根本违反出资义务的情形,即根本不出资,抽逃全部出资。未履行部分出资义务不属于退市情形。当然,股东是公司利益的最佳守护者。如果公司章程或此前公司决议中约定或解决的其他解散事由已被相关股东预见并认可,则属于公司自治范畴,法院不应轻易否定其效力。第二,公司履行了催促的前置程序。即使股东已经符合法定的退市原因,公司仍然要督促股东弥补未履行的义务,通常包括严重违反出资义务的具体情形、在合理期限内补正出资义务、不消除退市原因的后果、股东向公司进行说明和申辩的权利。股东的出资补足和更正义务只需满足消除退市的触发条件:“未履行出资或者抽回全部出资”。第三,通过法定程序召集股东大会,形成股东大会决议。现行《公司法》对股东除名决议没有特别规定。当公司章程没有特别规定时,该决议应由代表公司半数以上表决权的股东通过。但关于退市股东是否享有表决权,请参考《公司法》《关联股东表决权限制规定》。退市决议类似于对外担保决议,决议的内容与退市股东直接相关。可以考虑限制退市股东的表决权,但需要注意的是,不应排除退市股东接受会议通知和出席会议的权利。

未出资的股东虽然无权表决是否罢免其公司职务,但有权出席会议,为其不出资的理由进行申辩。公司不能以股东与会议审议的事项有利害关系但无表决权为由,拒绝通知其参加会议的审议过程。

【案例九】——蔡某诉某机床公司股东知情权案,对于股东要求查阅原始会计凭证,原则上不予支持。

【裁判意见】股东原则上无权要求查阅原始会计凭证,但有证据证明会计账簿不真实、不完整的,需要查阅的除外。

在公司的具体文件和资料中,会计账簿应该属于经营资料的一种。会计凭证和会计账簿既有联系又相对独立,但不是同一个概念。055-79000只将财务会计报告和会计账簿限定为股东可以查阅的会计资料,不涉及原始会计凭证。在《公司法》这一司法解释的起草过程中,涉及到股东知情权的范围是否应该包括会计凭证的问题,但在最终通过的条文中,删除了股东可以查阅会计凭证的规定。实际上,的确如此

根据《公司法》第十五条第一款“会计账簿登记必须以经过审核的会计凭证为依据”。即根据原始凭证制作会计账簿,原始凭证是会计110账簿的基础。所以一般情况下,查询会计账簿可以满足股东了解公司财务信息的要求。这时候往往不需要查阅原始会计凭证。但有时会计账簿很难详细、真实、完整地反映公司的财务信息,股东也很难仅凭会计账簿客观判断公司的经营状况和高管的管理活动。此时,允许股东查阅原始凭证,并与会计账簿进行对比,更有利于股东提出建议和疑问,行使知情权。

总之,由于现行法律规定不涉及会计凭证等原始会计凭证,股东要求查阅原始会计凭证一般不予支持,除非股东有证据证明会计账簿不真实、不完整,必须查阅原始会计凭证。

【案例10】出资瑕疵股东享有知情权,继任股东也享有加入公司前的信息知情权。——王某1诉某机械工程公司股东知情权纠纷案。

【裁判观点】公司不能拒绝出资瑕疵的股东行使法定知情权,也不能拒绝股东在加入公司后对加入公司前的信息的知情权。股东提起知情权诉讼应当具有股东身份,主要包括已在工商登记注册并具有公示效力的股东,以及虽未在工商登记注册但在公司股东名册中有明确记载的股东。股东知情权是法律强制规定的股东固有的权利,不受其实际出资的影响。055-79000虽然出资瑕疵股东的权利受到限制,但被限制的权利主要是财产权。由于瑕疵出资必然会影响以资本为经营基础的公司的经营收益,因此限制瑕疵出资股东的财产权是督促其出资,平衡其与实际出资人权利义务的必要措施。

但是,知情权作为股东的一种人身权,是股东最根本、最基本的权利之一。即使出资有瑕疵,但已办理工商登记或股东名册登记的股东仍不丧失股东资格,不应因出资瑕疵而剥夺其知情权。是否进行实际全额出资,不属于司法审查范围。对于出资瑕疵的股东,法律也赋予了公司追究其不出资和出资不足相关责任的权利。至于股东知情权的时间范围,应当承认股东在加入公司后,在加入公司前对公司相关信息享有知情权。

首先《公司法》不禁止这个;其次,股东知情权的确立是为了使股东充分掌握公司信息、经营活动和风险状况,从而监督公司经营管理,保护股东的合法权益。股东只有全面掌握公司的全部经营状况,全面了解公司的历史,才能有效行使其他权利,履行义务;最后,公司的运营是一个整体的、动态的、持续的过程。如果公司的后续股东在加入公司之前被拒绝接触公司信息,股东获得的相关信息可能是不完整的,从而损害了股东知情权的制度价值。

(三)公司股权转让和对外担保

[案例11]sp效力的司法认定

3。对赌协议不因为签约主体包括目标公司而无效,对赌协议中目标公司的权利义务要具体情况具体判断。

4。对赌条款中的回购条件被触发时,转让股东应承担回购义务,但不能因此直接认定目标公司或转让股东对投资者承担违约责任。

【案例十二】解除股权转让协议的权利应当在合理期限内行使。——李某诉冯某等股权转让纠纷案。

【裁判意见】权利无效规则作为禁止权利滥用原则的派生规则,起到限制撤销权行使期间的作用。合同解除权作为一种形成权,可以根据一方当事人的意志产生、变更或消灭民事法律关系。该权利的行使将引起合同关系的重大变化。享有解除权的一方如果长期不行使解除权,合同关系将长期处于不确定状态,影响双方权利的享有和义务的履行。因此,从平衡利益和维护交易安全的角度出发,有必要限制解除权的行使期限。

值得关注的是,《公司法》第五百六十四条第二款规定“法律没有规定或者当事人没有约定撤销权行使期限的,自撤销权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内不行使,或者经对方当事人催告后在合理期限内不行使的,该权利消灭。”这一规定将司法经验上升为立法,进一步完善了《公司法》合同解除权行使期间的问题。

【案例十三】投资人享有固定收益,不参与公司经营,债权实现时,应当零对价回购,应当是股权转让的担保而非股权转让。3354某酒店公司诉某投资公司民间借贷纠纷案

【裁判观点】“名股实债”的判定:投资人享有固定收益且不参与公司经营,到期零对价回购股权时,可以认定为借贷关系和股权转让担保,而非股权转让。股权受让方与转让方约定,受让方受让股权后,受让方持有的标的股权仍由转让方股东管理,受让方收到股权收益应向转让方股东支付。转让股东无论是否获得股权收益,都应当定期、按时、定额向受让方支付利润收益。双方约定,受让方贷款收回后,转让股东以零对价回购股权。此时股权受让方并无购买涉案股权并承担相应股权风险的真实意图。双方交易的真实目的是为相关贷款提供“股权转让担保”。此时应根据借贷关系的有关规定进行审理,而不是股权转让关系。审理股权转让担保案件,应当按照《公司法司法解释三》、《公司法》的规定判断股权转让的效力。

【案例14】上市公司对外担保的非决议担保例外3354某融资租赁公司诉某环保股份公司、王某某、第三人某机械公司、某银行支行担保合同纠纷案

【裁判观点】公司对外担保不需要机构决议的例外当然不能适用于上市公司。相对人未按上市公司披露的内部决议订立担保合同的,上市公司主张其不承担担保责任的,应予支持。这是因为上市公司和非上市公司为他人提供担保存在明显的区别:一是违规签订担保合同的社会影响不同,受影响的利益相关者不同。如果上市公司违反规定

因此,考虑到上市公司是公众公司,其对外担保将影响股东和潜在股东的利益,如果违反规定,将影响证券市场的健康发展。因此,未经管理局决议的公司对外担保的例外当然不能适用于上市公司这类公众公司。2021年生效的《公司法》第八条、第九条对上市公司对外担保作出了新的规定,以本司法解释为准。

(四)股东、董事和高级管理人员的责任

【案例十五】董事的行为不直接损害股东利益的,不认定为某投资中心诉、马某、高某、周某及第三人某文化发展公司损害股东利益的责任纠纷案。

【裁判观点】根据《公司法司法解释四》第四条规定,公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的权利,股东按照第三十四条规定的实缴出资比例分享股利,公司股东只能根据《公司法》和《公司章程》的规定享有分享股利和分配剩余财产的股权,即公司财产与股东财产相分离。只有当董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程,实施直接损害股东利益的行为时,股东才可以提起诉讼,在股东利益纠纷中维护自己的合法权益。因此,即使董事违反公司章程可能导致公司债务增加,但债务得不到清偿的原因是多方面的,即使不能清偿,也只是构成公司的损失,只是间接损害了股东的利益,与股东自身的财产权没有直接的因果关系。基于股东享有的公司“股权比例”,要求董事赔偿其损失,是对“损失”主体的混淆,违背了股东仅以其出资承担“有限责任”的基本原则,应予驳回。

【案例16】公司高级管理人员违反竞业限制义务的责任认定—— A热电公司诉李损害公司利益责任纠纷案

【裁判观点】公司高级管理人员违反竞业禁止义务的,在侵权责任与违约责任重合时,法院应向原告说明,要求明确请求权基础;明解释后仍不确定的,由人民法院确定;请求权基础确定后,人民法院应当根据确定的责任构成要件进行审查,不得与其他责任相混淆。

按照义务的来源,高级管理人员承担的竞业限制义务分为《会计法》规定的义务和劳动合同约定的义务;要求公司高级管理人员承担违反竞业限制义务的责任,这种责任又可以分为损害公司利益的侵权责任和违反劳动合同的违约责任。因此,从两者责任的构成要件和区别分析可以看出,在劳动关系存续期间,如果高级管理人员与公司订立了竞业禁止条款,约定的竞业禁止行为属于《公司法司法解释三》规定的竞业禁止行为,则高级管理人员在任职期间违反竞业禁止义务的部分行为将同时构成对公司的违约和侵权,产生第23条、第24条和0755-0755条。

要求高级管理人员承担违反竞业限制义务责任的请求权基础是基于违约责任还是侵权责任,首先要明确请求权基础。请求权基础确定后,人民法院应当根据相应的责任构成要件进行审查,不得与其他责任相混淆。最后,如果公司要求高级管理人员承担

【裁判观点】对于侵权诉由之归责原则,高管违反忠实、勤勉义务对公司造成损害的行为,并不属于我国《公司法》 规定的适用无过错责任原则的特殊侵权行为,故以适用过错责任原则为宜。违反忠实、勤勉义务损害公司利益的认定,要求高级管理人员主观上存在故意或重大过失。只要高管在其内心对其行为尽到了适当、合理的注意义务,按照公司的日常运作模式发挥了管理作用,根据公司决策认真执行,并善意地相信公司其他人员的行为、意见以及提供的信息是真实可信的,其据此作出的行为符合公司利益的,即使存在一定过失,法院亦不宜对公司的内部行为过多干涉。只有结合案件的具体情况,根据主客观相结合的标准进行衡量,在显然属于重大过失、故意的情形下,才能直接认定高管行为构成违反忠实、勤勉义务。当然,高管的注意义务应当高于一般注意义务、一般员工的注意义务,就其管理职权应属于特别注意义务。对于公司生产经营影响重大、金额较大的事项,高管的注意义务应当更高。

(五)公司解散和清算

【案例十八】清算清偿责任的诉讼时效从债权人知道或应当知道公司无法清算时起算——某管理公司诉董某、孙某股东损害公司债权人利益责任纠纷案

【裁判观点】债权人主张清算义务人承担连带清偿责任的,诉讼时效从债权人知道或应当知道公司无法清算时起算,清算义务人对此承担举证责任。 《公司法》 第十六条第二款规定,公司债权人以《民法典》 第十八条第二款为依据,请求有限责任公司的股东对公司债务承担连带清偿责任的,诉讼时效期间自公司债权人知道或者应当知道公司无法进行清算之日起计算。公司没有进行过强制清算、破产清算的,债权人直接起诉清算义务人承担清算清偿责任,如经审查确实存在无法清算情形,清算义务人以时效抗辩的,应由清算义务人举证证明债权人何时知道或者应当知道清算义务人怠于履行清算义务而导致公司无法清算的事实,以该时点起算诉讼时效。对清算义务人未就债权人知道或应当知道公司无法清算的时点提供证据,且债权人表示在一审庭审中股东明确表示公司无法清算时其方知晓的,诉讼时效应自一审庭审时起算。

【案例十九】公司法人人格否认中股东对公司过度控制的认定标准——某电线公司诉某电装公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案

【裁判观点】母公司过度控制其全资子公司,将客户资源无对价转移给自己,损害债权人利益的,应对债务承担连带责任。母公司全资控股子公司的,应当充分尊重其子公司的独立意志,并保护子公司的债权人利益。在司法实践中,对于利用对子公司的绝对控制权,在持股期间将子公司的重要客户资源以无对价方式转移至自己名下,造成子公司偿债能力下降,进而损害子公司债权人债权受偿的,可以认定母公司存在滥用公司法人独立地位和股东有限责任,严重损害公司债权人利益,其应当对债务承担连带清偿责任。该种情形符合公司人格否认中股东对公司过度控制的构成要件,法官应准确适用股东过度控制的裁判规则:第一,股东对从属公司进行了支配性、绝对性控制;第二,这种控制行为不具有正当目的,存在主观过错;第三,股东控制行为与从属公司债权受损存在因果关系。

【案例二十】未穷尽救济方式,在股东发生矛盾初期即提起解散公司之诉的不予支持——某经贸公司诉某咨询公司公司解散纠纷案

【裁判观点】公司作为市场经营主体发挥着至关重要的作为,维护市场交易的稳定性更显得尤为重要,而公司的解散则意味着公司经营主体的终结,更应当慎重,除非万不得已,绝不能随意解散公司。“通过其他途径不能解决的”系司法解散的前置性条件。股东之间开始产生矛盾后,应先通过公司自治等方式解决。对于公司经营中出现的问题,亦应首先通过协商、民事诉讼或行政法规规定的方式予以解决。而且,股东会僵局的认定有持续时间的要求,股东会无法召开和有效的股东会决议不能作出的状态必须持续两年以上。新股东加入公司后,与原股东在经营理念上发生冲突难以避免,短时间或偶尔的无法正常召开和不能做出有效决议的情形是难免的,这种短时间的或偶然性的运行困境应该属于公司的正常状态,不能因为公司股东会短时间内无法召开会议或者不能做出有效决议而认定其构成僵局。因此,未穷尽救济方式,在股东发生矛盾初期即提起解散公司之诉的,不应予以支持。

来源:飞龙风控

“张承辉博客” 公司之间的财务纠纷(公司财务纠纷内部处理) https://www.zhangchenghui.com/91447

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